Можно ли оспорить завещание и как это сделать: инструкция

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли оспорить завещание и как это сделать: инструкция». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Сначала нужно определить, есть ли основания для такого признания. Если есть, то нужно готовить иск. В исковом заявлении необходимо указать, в чем заключается нарушение ваших прав, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также требования. Вместе с требованием о признании завещания недействительным можно заявить требование о признании права собственности на наследство и о признании недействительным выданного свидетельства о праве на него, говорит Анастасия Гурина.

Какое завещание нельзя оспорить

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства после смерти наследодателя. Оспорить документ при жизни завещателя не получится. Исключение — оспаривание совместного завещания супругов по иску одного из них. Также нельзя оспорить завещание, если оно не нарушает требований закона или просто наследников не устраивает волеизъявление завещателя. Также не получится оспорить в суде завещание, если оно:

  • заверено нотариусом или другим уполномоченным лицом (главным врачом больницы, капитаном морского судна или начальником тюрьмы, должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений);
  • не ущемляет права других или потенциальных наследников.

Порядок, в котором совершается аннулирование свидетельства о праве на наследство

Таким образом, если по истечении полугода после смерти наследодателя, когда все доли в наследственной массе уже распределены, а свидетельства о праве на имущество умершего выданы, объявился неизвестный ранее претендент, необходимо совершить следующий порядок действий:

1) наследники, своевременно принявшие и оформившие наследство, должны дать согласие на то, чтобы в их круг вошел новый наследник, а имущество было перераспределено;

2) после этого новый претендент на имущество умершего подает заявление о вступлении в наследство;

3) нотариус собирает письменные согласия. Каждый наследник имеет право прийти в нотариальную контору лично и подать этот документ либо направить его по почте, но важно его предварительно нотариально удостоверить;

4) собрав письменные согласия, нотариус заново перераспределяет наследственную массу с учетом объявившегося правопреемника;

5) затем он выносит постановление об аннулировании ранее выданных документов;

6) нотариус должен выдать свидетельства о праве на наследство с учетом доли нового наследника.

Важно помнить, что переоформление этих документов в определенных случаях влечет за собой необходимость еще некоторых юридически важных действий. Например, если на основании старого свидетельства наследник уже переоформил на себя недвижимость, после того как совершено аннулирование свидетельства, нотариус должен заново подать информацию в Росреестр, чтобы право собственности на объект переоформили с учетом прав нового владельца.

Нотариус отказывается выдавать документ

При обращении к нотариусу нужно подготовить соответствующие документы. Если заявитель не может доказать родственную связь с усопшим человеком или отказывается платить госпошлины, то ему откажут в принятии заявления и выдаче свидетельства. Конечно, можно обжаловать действия нотариуса в суде. Но должны быть веские основания. Суды далеко не всегда удовлетворяют требования истцов.

Если же действия нотариуса, очевидно, противоправны, тогда нужно обязательно инициировать судебное слушание. Иначе можно остаться без наследства. Также нужно подавать иск, если пропущен 6-месячный срок. Например, если имущество принято фактически.

Если наследник обратился не к тому нотариусу, является недееспособным или родственником 2 линии, при наличии претендентов 1 очереди, то обжаловать отказ нотариуса нет смысла. Он является полностью правомерными.

Подача иска с документами в суд

В соответствии со ст. ст. 24, 28 ГПК РФ, а также с п. п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9, исковое заявление подается по месту жительства ответчика. Учитывая, что в наследственную массу может входить, к примеру, квартира, это правило не работает.

Если признается недействительным завещание, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, то иски по такого рода делам подаются в суд по месту нахождения этой самой недвижимости. Это же требование распространяется на случаи подачи исков об оспаривании свидетельства о праве на наследство, и о признании прав на недвижимое имущество.

Эти правила существенно осложняют процедуру по отстаиванию гражданами собственных наследственных прав в суде. Если квартира или дом находятся в другом городе или регионе, то лицу необходимо позаботиться о проживании в этом населенном пункте, так как судебный процесс занимает некоторое время. По этой причине определенная часть наследников предпочитает действовать через представителей – юристов и адвокатов, которые оказывают свои услуги за вознаграждение.

Когда можно аннулировать свидетельство

При совершении нотариального действия нотариус руководствуется Основами законодательства о нотариате, Методическими рекомендациями, частью 3 Гражданского кодекса РФ. Грубое нарушение законодательных норм о наследовании является основанием для аннулирования свидетельства.

Процедура аннулирования, производится в случаях:

  • объявление наследников после оформления наследства;
  • заявления лиц, имеющих право на обязательную долю;
  • не была выделена супружеская доля;
  • выявлены граждане не имеющие права наследовать или отстраненные от наследования;
  • допущены ошибки в документе;
  • оспаривание завещания.

Часто виновниками, в том, что не вся информация доведена до сведения нотариуса, являются заинтересованные в этом наследники.

контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент контент

Читайте также:  Пенсия на ребёнка-инвалида в 2023 году: сколько платят, когда повысится?

Вс уточнил, какими документами можно подтвердить право на наследство недвижимости

Высшая инстанция изучила дело жителя Новороссийска, который безуспешно пытался получить по завещанию жилой дом и земельный участок. Камнем преткновения послужило, что наследодатель при жизни не оформила это имущество должным образом.

  • Суть дела
  • Несмотря на то, что принадлежность недвижимости наследодателю подтверждалась выпиской из похозяйственной книги местной администрации, суд отказался включить жилой дом и землю в состав наследства, поскольку нотариус не выдала свидетельство о праве на это имущество, ограничившись лишь свидетельством о праве на средства на банковском счете.
  • При этом суд указал, что представленная выписка из похозяйственной книги не является правоустанавливающим документом, подтверждающим право собственности.

Суды апелляционной и кассационной инстанций эти выводы поддержали. Однако ВС счёл, что решения сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя.

Позиция ВС

«Если право на объект недвижимого имущества возникло до 31 января 1998 года — даты вступления в силу закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то момент возникновения такого права не связан с его государственной регистрацией, такое право признается юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации», — разъясняет ВС.

Таким образом, для правильного разрешения спора надо было установить момент возникновения права собственности на спорный жилой дом, поясняет высшая инстанция. Однако суды этого не сделали.

  1. Судами также оставлено без внимания и соответствующей правовой оценки то обстоятельство, что в выписке из похозяйственной книги, выданной органом местного самоуправления — администрацией сельского округа, указано о принадлежности наследодателю спорного жилого дома на праве личной собственности.
  2. При этом законодательство РСФСР предусматривало ведение поселковыми советами нехозяйственных книг и учет населения и передачу отчетности в вышестоящие государственные органы, в этих «подшивках» в том числе отражались данные о собственниках домашних хозяйств и построек (пункт 7 статьи 11 Закона РСФСР от 19 июля 1968 года), напоминает ВС.
  3. Нехозяйственные книги как учетный документ личных подсобных хозяйств продолжают существовать в сельской местности до настоящего времени, что предусмотрено статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», указывает высшая инстанция.
  4. «Исходя из приведенных нормативных положений выписка из похозяйственной книги относится к числу тех документов, на основании которых право собственности на жилой дом, являющийся личной собственностью хозяйства, могло быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, что не было принято во внимание судами», — отмечает ВС.
  5. В связи с чем ВС определил состоявшиеся по делу судебные акты в части отказа о включении жилого дома в состав наследственной массы отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
  6. Алиса Фокс

Признание завещания недействительным по ГК РФ: основания, порядок

При наличии оснований для недействительности завещания заинтересованные лица вправе обратиться в суд, расположенный по месту жительства ответчика, с заявлением о признании завещания недействительным. Как правило, ответчиками по подобным искам выступают наследники, перечисленные в завещании, действительность которого оспаривается. Перед подачей искового заявления необходимо определить, какая норма закона была нарушена совершением завещания, а также следует подготовить доказательства, подтверждающие факт нарушения.

Согласно закону, истец вправе объединить в одном заявлении несколько связанных между собой требований.

Обычно наряду с признанием завещания недействительным, предъявляется требование о признании права собственности на наследственное имущество. В этом случае рассмотрение дела подсудно тому суду, который расположен по месту нахождения оспариваемого имущества или его части, куда и следует подавать иск.

Завещание может быть оспорено как в полной мере, так и относительно части наследственной массы. Последствия в виде удовлетворения иска по поводу недействительности определенной части документа, никак не влияют на действие остальных распоряжений, содержащихся в нем.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется по закону. Последствия таковы, что право на получение имущества завещателя переходит к наследникам первой очереди (мать, отец, дети, муж или жена наследодателя). Если таковых нет, на наследство могут претендовать наследники последующих очередей.

В соответствии с п.3 ст. 1131 ГК РФ к существенным порокам, ставящим под сомнение действительность завещания, относят такие обстоятельства, которые непосредственно влияют на свободу волеизъявления наследодателя, а также искажают понимание его намерений по распоряжению своим имуществом. Согласно закону, такими обстоятельствами являются случаи совершения завещания в состоянии заблуждения, обмана, под действием физического или психологического давления.

Несущественные пороки, не влекущие недействительность завещания и, соответственно, другие правовые последствия, представляют собой незначительные нарушения требований к его составлению, подписанию и удостоверению. Так, наличие описок или опечаток в тексте документа, не искажающих волю завещателя, не может быть основанием для оспаривания всего завещания в целом или его отдельной части.

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Признание завещания недействительным в суде Основания и причины

Отказ от наследства является сделкой, соответственно его можно признать недействительным по предусмотренным законом основаниям, таким как

  • Отсутствие подписи в отказе либо иных обязательных реквизитов,
  • Отказ от наследства был оформлен еще до смерти наследодателя
  • Отказ от наследства подписан недееспособным гражданином, либо ограниченным в дееспособности по решению суда
  • Наследник являлся несовершеннолетним и не мог подписать отказ от наследства без согласия родителей
  • Отказ был составлен под заблуждением или влиянием обмана, угрозой насилия.

При наличии указанных обстоятельств отказ считается недействительным, однако это необходимо признавать в судебном порядке. В действительности отменить отказ от наследства будет очень сложно, так как он составляется у нотариуса, который будет спрашивать вас о том, что понимаете вы последствия отказа или нет.


Допустим открылось наследственное дело, где наследниками являются брат и сестра, которые наследуют имущество после смерти их брата.

  • И один из наследников является вашим родственником и признан ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства.
  • Через время вы узнаете о том, что он составил отказ от наследства в пользу другого наследника взамен ему пообещали выплатить денежную компенсацию, которую естественно никто не стал платить.
  • В данном случае составляется исковое заявление о признании отказа от наследства недействительным, где вы пишите, что истец является ограниченным в дееспособности и не понимает значения своих действий в полной мере, плюс отсутствует согласие на это от его попечителя.
  • При таких обстоятельствах, суд встанет на вашу сторону и признает его отказ недействительным.

В случае, если необходимо доказать факт угрозы или обмана, либо неспособность давать значение своим действиям и понимать их в полной мере, потребуется назначить комплексную судебную психиатрическую и почерковедческую экспертизу, так как иным способом доказать ваши доводы не получится. Выводы экспертизы лягут в основу решения суда, от которых и будет зависеть признают недействительным или нет отказ от наследства.

Читайте также:  Завещание или дарственная: как сэкономить при передаче жилья

На прием обратился клиентка, у которой был 15-летний сын. Ему предстояло вступить в наследство после смерти его отца, где наследниками также являлись его новая супруга и 2 детей. Когда они пришли к нотариусу, тот дал им заявление о вступлении в наследство, которое он подписал с согласия матери. Далее выяснилось, что нотариусу был представлен отказ от наследства, якобы составленный несовершеннолетним. Необходима была помощь в признании данного отказа недействительным. На лицо был факт подделки подписи в отказе от наследства.

  • В иске было отражено, что отказ был составлен не наследником, а также отсутствовало согласие родителя.
  • Одним из аргументов в пользу было поданное заявление о вступлении в наследство, а также отсутствие согласия от органов опеки.
  • В суде ходатайствовали о запросе сведений из органов опеки о наличии их согласия на отказ от наследства.
  • В ответе было указано, что никто по такому вопросу не обращался.
  • Соответственно, процедура была не соблюдена, и суд признал отказ от наследства недействительным.

Несмотря на то, что законодательством установлено вполне достаточное количество времени для вступления в свои права (шесть месяцев), далеко не все в этот самый срок укладываются и на то могут быть веские основания.

Что в таких случаях говорит закон? Можно ли продлить срок и в течение какого времени можно обратиться в суд с соответствующим иском? Эти вопросы рассмотрим далее более подробно.

Просто так обратиться в суд для оспаривания наследства нельзя – для этого должна быть весомая причина. Так, законодательством определен следующий ряд обстоятельств:

  • Наследник был признан недостойным.
  • Обнаружены новые факты, которые могут существенно изменить ход наследственного дела.
  • Завещание было оформлено неверно, или же был подделан.
  • Относительно наследодателя были совершены противоправные деяния.
  • От нотариуса были скрыты данные относительно наличия других наследников.
  • Относительно других наследников были совершены противоправные деяния.
  • Были совершены действия, которые направлены на искажение воли наследодателя.

Оспорить наследство может только тот родственник, чьи права в данном случае были нарушены. Допускается представление дела третьим лицом в том случае, если наследник, чьи права были ущемлены, несовершеннолетний.

Признание недействительным отказа от наследства

Если у законных правопреемников имеются основания полагать, что наследственная масса неправомерно переходит к третьим лицам, то необходимо в судебном порядке оспорить право на имущество. Обратиться в суд возможно только после открытия наследства. Если гражданин подал иск до этого момента, то заявление не будет принято к производству либо суд вынесет решение об оставлении иска без движения.

Если имущество уже перешло в собственность недобросовестного наследника, однако суд удовлетворил требования об отмене перехода к нему наследственных прав, то применяются правила признания сделки недействительной. Т. е. происходит отмена наступивших правовых последствий и осуществляется возврат полученного имущества его законным собственникам. Если вернуть имущество в натуре не предоставляется возможным, то законные наследники вправе требовать соответствующего возмещения убытков.

Недействительным может быть признано как завещание в целом, так и его некоторые условия. Если наследодатель составил несколько распоряжений и их условия противоречат друг другу, то в таком случае истолковать их значение могут нотариус или суд. Если впоследствии завещание признается недействительным, то наследование осуществляется по условиям предыдущего завещания или в порядке очередности по закону.

Гражданином при жизни может быть составлено любое количество завещаний, но каждое последующее будет отменят предыдущее полностью или частично (ст. 1130 ГК РФ). При этом допускается наличие нескольких завещаний, каждое из которых не противоречит ни предыдущему, ни последующему документу. Для этого завещателю не нужно спрашивать чьего-либо совета или совершать дополнительные действия.


К структуре завещания предъявляются требования, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ. Среди них:

  • завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
  • обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
  • документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
  • воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
  • рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;

Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.

После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.


Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт, либо его заменяющий документ;
  • заявление о принятии наследства — составляется, как правило, по факту обращения

Дальнейшие действия полностью аналогичны с порядком наследования по закону. То есть, по истечении полугода с момента открытия наследства, наследникам по завещанию будут выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию. После его получения, гражданам необходимо обратиться в территориальный Росреестр для регистрации перехода права собственности на имущественную массу, права на которую подлежат регистрации (недвижимость и т.д.).

Признание свидетельства недействительным

Признание недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию может произойти только в судебном порядке. Больше никто не может признать такой документ недействительным, поскольку он заверен нотариально. Для этого необходимо наличие хотя бы одного из нижеперечисленных обстоятельств:

  • Нарушены права прочих наследников, в том числе и обязательных;
  • Завещание признано недействительным;
  • Наследник, получивший свидетельство, признан недостойным;
  • Один из претендентов восстановил срок в судебном порядке и теперь также имеет право на получение доли имущества покойного.
Читайте также:  Какой штраф за повторную тонировку стекол

Исковое заявление в суд должно содержать основание для признания свидетельства недействительным. В исковом заявлении все обстоятельства должны быть подтверждены документально. Если наследник был признан недостойным, то необходимо предоставить решение суда, а если у вас был пропущен срок, то также представить все документы об уважительной причине данного пропуска.

В случае судебных споров и исков может быть несколько вариантов развития событий:

  1. Свидетельство не выдается;
  2. Документ признается недействительным и выдаются новые свидетельства;
  3. Выдача откладывается на неопределенный срок.

Если доли в наследстве распределяет суд, то его решение и будет официальным документом, который подтверждает права преемников на доли имущества.

Форма и виды завещания

Крылатая фраза В. Гегеля «форма существенна, а сущность формированна» весьма определенно относится к рассматриваемому вопросу (впрочем, на то она и «крылатая», что может относиться ко многим вопросам).

В нашем случае в том числе от формы зависят виды завещания.

Итак, по общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение названного правила влечет недействительность завещания.

Все завещания можно разделить на нотариально удостоверенные, приравненные к ним и составленные в чрезвычайных условиях.

Нотариально удостоверенные завещания следует делить на простые и закрытые, со свидетелями и без таковых.

Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса и не зависит от места жительства завещателя. Исключением является выезд нотариуса (например, на дом) для совершения завещания (в данном случае это может сделать только нотариус соответствующего нотариального округа, другой нотариус может это сделать только в случае тяжелой болезни завещателя и отсутствия в нотариальном округе нотариуса).

На основании п. 1 ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. То есть гражданин может прийти с уже готовым документом (назовем его проектом завещания), что чаще всего и происходит. Второй вариант — завещание пишется в присутствии нотариуса. И, наконец, третий — завещатель диктует текст завещания нотариусу. При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (п. 2 ст. 1125 ГК РФ).

По общему правилу завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Для большей достоверности нотариусы просят также написать фамилию, имя и отчество. Это может пригодиться при возникновении спора и необходимости почерковедческой экспертизы.

Судебная практика: попытка признать завещание недействительным

Нередко люди обращаются в суд, не имея необходимых доказательств. И поэтому процент отказа в удовлетворении исковых требований является довольно высоким.

Бывает так, что распоряжение было оформлено человеком, неспособным принимать осознанные решения. Некоторые наследодатели подписывают подобные документы вследствие того, что кто-то жонглирует чувствами завещателя или угрожает ему. Мотивы для начала судебных споров бывают разными. Так, порой иск о признании завещания недействительным подают для того, чтобы затянуть процесс оформления документов у нотариуса.

Рассмотрим наглядный пример из судебной практики по теме. Истец обратилась в суд с иском и попросила признать завещательный документ недействительным. Также она попросила применить последствия недействительности сделок.

Когда умерла мать истицы, открылось наследство. Заявительница подала документы нотариусу, но вскоре узнала о том, что есть второй претендент. Ее брат также подал заявление о принятии наследства по завещанию: документ включал в себя все имущество. Женщина не готова была согласиться с отстранением от наследства. Она не могла поверить в законность такой бумаги, поскольку мать истца обещала не раз, что квартира достанется дочери по наследству.

Порой иск о признании завещания недействительным подают для того, чтобы затянуть процесс оформления документов у нотариуса.

Суд изучил материалы дела и установил, что наследодатель длительное время болел перед смертью, несколько раз лежала в больнице и к концу жизни даже перестала узнавать людей. Поэтому дочь забрала маму к себе, чтобы заботиться о ней. Женщина досматривала свою мать в последние месяцы жизни наследодателя.

Здоровье матери не восстановилось, она больше не могла встать с постели и выйти на улицу. Посмертная экспертиза показала, что на момент составления завещания завещатель уже не могла осознавать, что она делает, и каковы последствия этого. Поэтому суд признал завещательный документ на наследство недействительным.

С учетом того, что наследник по завещанию входит в состав первоочередных правопреемников, его доля уменьшилась вполовину от общей наследственной массы (Решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 28 марта 2012 г., дело №02-42/2012).

Недействительность ничтожного завещания

Завещания являются ничтожными при несоблюдении установленных Гражданским кодексом Российской Федерации требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ), письменной формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ), в других случаях, установленных законом.

При этом нотариус, установив, что завещание является ничтожным, вправе отказать наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство по такому завещанию.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство может быть оспорен наследниками в судебном порядке. Наследники по такому завещанию должны будут доказать в суде, что изложенные в нотариальном Постановлении об отказе в совершении нотариального действия (выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию) обстоятельства не соответствуют действительности. То есть в этом случае, по сути, применяется презумпция ничтожности завещания, пока наследниками по такому завещанию не будет доказано в суде иное.

Однако случаются ситуации, при которых нотариус все же выдает Свидетельство о праве на наследство по завещанию, которое другие наследники считают ничтожным. В этом случае уже наследники, чье право нарушено ничтожным завещанием, должны подать в суд иск о признании такого завещания недействительным, и уже на них, как на истцов, возлагается обязанность доказать в суде ничтожность завещания.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *